Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

Право на общее имущество наследников /Г. Алиханова, кандидат юридических наук/

Дата: 01 апреля 2011 в 15:00 Категория: Новости науки

Право на общее имущество наследников

 

Поскольку за последние годы состав наследства пополнился новыми объектами, в частности, имущественными правами, автор кандидат юридических наук Г. Алиханова полагает, что было бы целесообразно включить в раздел 6 ГК РК «Наследственное право» новую главу, регулирующую наследование отдельных видов имущества, включая наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах, производственных и потребительских кооперативах.

 

При наследовании по закону, если наследственное имущество переходит к двум или нескольким наследникам, и при наследовании по завещанию, если оно завещано двум или нескольким наследникам без указания наследуемого каждым из них конкретного имущества, наследственное имущество переходит со дня открытия наследства в общее имущество наследников. В этом случае в отношении такого имущества действуют общие нормы гражданского законодательства, посвященные режиму общей долевой собственности (если переходят вещи, недвижимость и т.п.), а также нормы, посвященные режиму перехода прав и обязанностей. Владение и пользование имуществом, находящимся в общей долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников (п. 1 ст. 212 ГК РК). При этом под владением понимается фактическое обладание тем или иным имуществом, а пользование представляет собой извлечение из имущества полезных свойств в соответствии с его назначением. При невозможности передачи наследнику в силу каких-либо причин части имущества во владение и пользование он вправе требовать от других участников, владеющих и пользующихся таким имуществом, соответствующей компенсации. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в долевой собственности, поступают в состав общего имущества и распределяются между участниками долевой собственности соразмерно их долям. Участник долевой собственности имеет право на предоставление в его владение и пользование части общего имущества, соразмерной его доле. Каждый участник долевой собственности обязан соразмерно со своей долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей в отношении общего имущества, а также в издержках по его содержанию и сохранению. Участник долевой собственности вправе по своему усмотрению продать, подарить, завещать, отдать в залог свою долю либо распорядиться ею иным образом (п. 2 ст. 212 ГК РК). Право преимущественной покупки должно соблюдаться, в случае если доля в праве общей собственности отчуждается по возмездной сделке. Такое право принадлежит остальным участникам общей долевой собственности. Это значит, что при продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу (т.е. лицу, не являющемуся участником общей долевой собственности), продавец доли обязан известить о своем намерении остальных участников долевой собственности. Данное извещение непременно должно быть облачено в письменную форму с указанием цены и других условий продажи. Если остальные участники долевой собственности откажутся от покупки или не приобретут продаваемую долю в праве собственности на недвижимое имущество в течение 1 месяца, а в праве собственности на движимое имущество – в течение 10 дней со дня извещения, продавец вправе продать свою долю любому лицу. При продаже доли с нарушением преимущественного права покупки любой другой участник долевой собственности имеет право в течение 3-х месяцев требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя (п. 3 ст. 216 ГК РК).

Недостатки принадлежности имущества на праве общей долевой собственности очевидны. Ни один из наследников – участников такой собственности не может свободно, без согласования с другими лицами осуществлять принадлежащие ему правомочия собственника. Поэтому закон допускает раздел общей долевой собственности, а также выдел из нее доли одного или нескольких участников. Любому из наследников – участников долевой собственности принадлежит право требовать выдела своей доли из общего имущества. Как правило, выделение доли происходит путем предоставления имущества в натуре. Если выдел доли в натуре не допускается законом или невозможен без нанесения несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей собственности, выделяющийся наследник имеет право на выплату ему стоимости его доли другими сонаследниками – участниками долевой собственности. Выплата участнику долевой собственности остальными сособственниками компенсации вместо выдела его доли в натуре допускается исключительно с его согласия. Отступить от этого правила может только суд, обязав остальных участников долевой собственности выплатить компенсацию выбывающему сособственнику независимо от его согласия на это. Такое возможно при наличии всех трех условий в совокупности:

1) доля выбывающего собственника в общем имуществе незначительна;

2) она не может быть выделена в натуре;

3) выбывающий собственник не имеет существенного интереса в использовании общего имущества.

С получением компенсации наследник утрачивает право на долю в общем имуществе. При выделе из общего имущества доли одного или нескольких наследников прекращения долевой собственности не происходит, поскольку для остальных наследников режим долевой собственности сохранится. При разделе имущества, находящегося в долевой собственности, право общей собственности прекращается, и у каждого из наследников возникает свое самостоятельное право уже не на долю в имуществе, а на конкретное имущество. В состав наследства входит имущество, а также права и обязанности, существование которых не прекращается смертью наследодателя (ст. 1040 ГК РК). В данном случае, на наш взгляд, законодатель использует понятие «имущество» в самом широком его понимании. Под наследственным имуществом понимаются не только вещи, но целый комплекс прав и обязанностей, который переходит к наследникам. Но при этом надо исходить из того, что в состав наследства могут входить лишь те права и обязанности, носителем которых при жизни был сам наследодатель. Если же права и обязанности возникают лишь в результате смерти наследодателя, то говорить о переходе их по наследству не приходится. При таких обстоятельствах права и обязанности не переходят от наследодателя к наследникам, а возникают у наследника по иным основаниям. Но для этого помимо смерти наследодателя необходимо наличие и других предусмотренных законом юридических фактов.

Так, в случае смерти застрахованного лица, если в договоре личного страхования не указан иной выгодоприобретатель, страховая сумма выплачивается наследникам застрахованного лица. Однако наследственного преемства здесь не происходит, поскольку право на получение страховой суммы возникает лишь в результате смерти наследодателя. Таким образом, наследник приобретает право, которое самому наследодателю не принадлежало. То же имеет место и тогда, когда в качестве выгодоприобретателя в страховом полисе указан сам наследник.

Надо отметить также, что далеко не все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю при жизни, способны по самой своей природе переходить к другим лицам, в том числе и в порядке наследования.

Переход по наследству ряда прав и обязанностей, принадлежавших наследодателю при жизни и способных переходить по наследству, может быть исключен или ограничен также в силу прямого указания закона. Так, согласно п. 2 ст. 1040 ГК РК права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности, права членства в организациях, являющихся юридическими лицами (если иное не установлено законодательными актами или договором); право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина; права и обязанности, вытекающие из алиментных обязательств; права на пенсионные выплаты, пособия и другие выплаты на основании законодательных актов о труде и социальном обеспечении, не входят в состав наследства. Надо заметить, что позиция законодателя в этом вопросе довольно неустойчивая. Например, в отношении права членства в организациях, являющихся юридическими организациями. Из содержания статьи видно, что по общему правилу права членства в организациях не входят в состав общего имущества наследников, но в определенных случаях, предусмотренных законодательными актами или договором, права членства могут входить в состав наследства. Как правило, это должно быть предусмотрено в уставах юридических лиц. Но коммерческие юридические лица связывают право членства с обладанием доли (вклада, пая) в уставном капитале. Согласно ст. 35 Закона «О ТОО и ТДО» «доля участника ТОО переходит к его наследникам. Переход доли наследникам и ее раздел между несколькими наследниками производится в соответствии с ГК РК». На основании п. 6 ст. 80 ГК РК «доли в уставном капитале ТОО переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками товарищества, если учредительными документами товарищества не предусмотрено, что такой переход допускается только с согласия остальных участников товарищества. Отказ в согласии на переход доли влечет обязанность товарищества выплатить наследникам (правопреемникам) участника ее действительную стоимость или выдать им в натуре имущество на такую стоимость в порядке и на условиях, предусмотренных законодательными актами и учредительными документами товарищества». Таким образом, если учредительными документами товарищества предусмотрено получение согласия других участников ТОО на переход доли к наследникам, то сам факт смерти участника не делает наследников участниками ТОО. Имущество наследуется в общем порядке независимо от воли третьих лиц, но в данном случае, при наследовании членства в организации, может потребоваться согласие участников ТОО. Следовательно, только вместе с правом на долю в капитале ТОО наследник приобретает и право на участие в ТОО.

Что касается кооперативов, то согласно п. 4 ст. 100 ГК РК в случае смерти члена производственного кооператива его наследники могут быть приняты в члены кооператива, если иное не предусмотрено уставом кооператива. При отказе наследника умершего члена кооператива от вступления в кооператив либо отказе кооператива от приема наследника ему выплачивается доля в имуществе, пропорциональная паю умершего члена кооператива, а также причитающиеся умершему часть чистого дохода кооператива и вознаграждение за личное трудовое участие в деятельности кооператива. В случае смерти члена потребительского кооператива его наследники имеют первоочередное право на принятие в члены кооператива, если иное не предусмотрено уставом кооператива. В последнем случае кооператив выплачивает наследникам долю в имуществе потребительского кооператива, пропорциональную его паю (п. 5 ст. 108 ГК РК). Так, если унаследованы голосующие акции в акционерном обществе, то к наследнику переходит право не только на дивиденды, но и на участие в управлении делами акционерного общества. На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что по наследству переходят только имущественные права и обязанности, все другие права могут переходить не в порядке наследственного преемства, а по специальным правилам, предусмотренным действующим законодательством.

Наследование доли в ТОО порождает определенные сложности, когда на нее претендуют несколько наследников. Например, после смерти отца, который являлся одним из учредителей ТОО, его долю наследуют по закону три сына. Учредительными документами предусмотрено, что переход доли наследникам осуществляется только с согласия других участников. В данном случае наследование может осуществляться по трем направлениям. Первое направление: поскольку право на долю в ТОО может принадлежать только одному лицу, являющемуся участником товарищества, то в данном случае остальные учредители (участники) ТОО могут принять только одного из сыновей в состав учредителей ТОО вместо умершего отца. В этом случае сын, которого приняли в состав участников ТОО, должен остальным наследникам выплатить компенсацию в размере равном части их наследственной доли в ТОО. Второе направление: участники ТОО могут принять всех троих сыновей умершего лица, но тогда произойдет перераспределение доли, т.к. они не могут быть совладельцами одного права на долю. Доля умершего отца будет поделена на три части, и каждый сын войдет в состав участников ТОО со своей частью доли, которую он унаследовал. ТОО в целом сохранит уставный капитал, хотя и увеличит число участников. Третье направление: остальные участники ТОО могут отказать всем сыновьям в принятии их в состав участников ТОО и выплатить наследникам умершего участника ее действительную стоимость или выдать им в натуре имущество на такую стоимость в порядке и на условиях, предусмотренных законодательными актами и учредительными документами товарищества.

Вопрос еще более осложняется, если на долю в ТОО наряду с другими наследниками претендует супруга умершего участника ТОО. В юридической литературе обращается внимание на то, что надо четко разделять ту часть имущества, которая по правилам режима общей совместной собственности переходит пережившему супругу участника, и ту часть доли, которая может перейти супругу по правилам о наследовании имущества. В первом случае переживший супруг приобретает только имущественные права – право на выплату действительной стоимости причитающейся ему части доли. Во втором случае остающиеся участники могут выразить свое согласие на вступление в общество пережившего супруга как наследника, но имеют право и отказать /1/. По мнению А.Г. Диденко, данный взгляд является ошибочным, поскольку неясно, пишет он, «становится ли переживший супруг наследником только половины доли, ибо если в учредительных документах предусмотрено, что наследник становится участником ТОО, то выходит, что когда супруг – единственный наследник, то он становится участником в размере половины доли, принадлежавшей умершему, а в отношении другой половины, перешедшей ему как к супругу, а не наследнику, он может не стать участником, если его не примут в состав ТОО» /2/. На наш взгляд, прежде чем выдать свидетельство о праве на наследство, любой нотариус выделяет из наследственного имущества, составляющего общее имущество супругов, ту часть, которая полагается пережившему супругу и выдает свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе. Согласно подп. 6 п. 225 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий нотариусами РК, утвержденной приказом министра юстиции РК от 28 июля 1998 г., «при выдаче свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов нотариус истребует документы, подтверждающие состав и размер имущества супругов (паенакоплений в жилищно-строительных, жилищных и производственных кооперативах, денежные вклады, долей в уставных капиталах хозяйственных товариществ)». Такими документами, удостоверяющими принадлежность доли в уставном капитале ТОО тому или иному гражданину либо юридическому лицу, являются устав и учредительный договор. В учредительных документах ТОО должны быть указаны сведения о размере уставного капитала, а также сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого участника. В свидетельстве о праве собственности на долю в общем имуществе супругов нотариусом перечисляется все имущество, полагающееся пережившему супругу. В данном случае будет указана и половина стоимости доли, принадлежавшей ее супругу в уставном капитале ТОО. На основе свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов пережившая супруга не может обратиться в ТОО с требованием выдела стоимости ее части доли, поскольку она не вступала в какие-либо правоотношения с ТОО. Она состояла в имущественных отношениях с супругом, вытекающих из супружеских отношений, объектом которых была доля в ТОО. Требования о выделе своей части доли она может предъявить только супругу, если доля в ТОО входит в состав их общего имущества. Но поскольку он умер – к его наследникам. Право на долю в уставном капитале ТОО может перейти к наследникам с согласия других участников ТОО, если это предусмотрено учредительными документами. Отказ в согласии на переход доли влечет обязанность товарищества выплатить наследникам участника ее действительную стоимость. Если нет других наследников, пережившая супруга становится единственной наследницей всей доли. В любом случае вся доля целиком должна перейти к наследникам, а они, в свою очередь, обязаны выплатить стоимость половины доли пережившему супругу.

Полагаем, поскольку за последние годы состав наследства пополнился новыми объектами, в частности, имущественными правами, то было бы целесообразно включить в раздел 6 ГК РК «Наследственное право» новую главу, регулирующую наследование отдельных видов имущества, включая наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах, производственных и потребительских кооперативах.

На практике довольно часто наследники приступают к разделу наследства, предварительно не выделив пережившему супругу его долю в имуществе, нажитом совместно с умершим, а также не включая в состав наследства регистрируемое имущество (квартиру, именные ценные бумаги, машину и т.д.), оформленное на имя пережившего супруга. Нельзя забывать, что все имущество, принадлежавшее умершему супругу, переходит в наследственную массу, независимо от того, на его имя оно оформлено или на имя супруги, если оно составляло общее имущество супругов.

По наследству единожды переходит право на открывшееся, но еще не принятое наследство – наследственная трансмиссия, суть которой заключается в следующем. Если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев принять его в срок, установленный ст. 1072-2 ГК РК, то право на принятие причитающейся ему доли наследства переходит к его наследникам. Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника, т.е. если имущество переходит в порядке наследственной трансмиссии, то оно не может быть обременено. По трансмиссии не передается обязательная доля в наследстве. Наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии, отвечает в пределах стоимости этого наследственного имущества по долгам наследодателя, которому это имущество принадлежало, и не отвечает этим имуществом по долгам наследника, от которого к нему перешло право на принятие наследства.

В наследственную массу входят долги наследодателя – пассив наследства в пределах действительной стоимости перешедшего к нему актива наследственного имущества. Согласно ст. 1081 ГК РК наследники отвечают по долгам наследодателя солидарно в пределах стоимости имущества, перешедшего к каждому наследнику. Обязанность наследников рассчитаться по долгам наследодателя вытекает из сущности универсального преемства. Таким образом, на основе анализа норм раздела 6 ГК РК может быть сделан вывод о том, что законодатель определил наследство как особый вид имущества, который наряду с предприятием (ст. 119 ГК РК) можно отнести к имущественным комплексам. Таким образом, наследство (наследственная масса, наследственное имущество) – это имущественный комплекс, состоящий из вещей и совокупности имущественных прав и обязанностей наследодателя, которые не прекращаются с его смертью, а как одно целое переходят к наследникам в силу норм наследственного права или по завещанию. Это подтверждается тем, что, во-первых, согласно п. 1 ст. 1038 имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде, как единое целое, если из правил ГК не следует иное, во-вторых, в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Конструкция наследства как имущественного комплекса наиболее полно позволяет удовлетворить интересы как наследников, так и кредиторов наследодателей. Однако главной особенностью множественности наследников, возникшей вследствие наследственного правопреемства, выступает ее явно выраженный временный характер, поскольку она существует до момента натурального раздела наследства.

Статья 1076 ГК РК содержит указание на возможность раздела наследственного имущества. Это объясняется тем, что хотя круг наследников по закону, призванных к наследованию, обычно включает в себя лиц, связанных между собой отношениями родства и свойства, это не является гарантией благополучных взаимоотношений между ними. Состав же наследников по завещанию может быть самым разнообразным, в него могут входить люди малознакомые и даже совсем не знакомые друг с другом. И если при возникновении общей собственности из различных гражданско-правовых сделок их участники заранее согласны со своим будущим положением, то при наследовании сообщество сособственников возникает, скажем так, «не по зову сердца» и «без особого желания» наследника выступать сонаследником. И чем меньше лиц выступают в качестве сонаследников, тем легче получить наследство, управлять им и распоряжаться им. Поэтому нет ничего удивительного в том, что естественным и закономерным исходом наследственных отношений является раздел наследства.

Под понятием «раздел наследства» в юридической литературе принято понимать «процедуру определения, какие конкретно субъективные права и юридические обязанности из числа составляющих наследственную массу и кем именно из наследников приобретаются» /3/. Результатом раздела наследственной массы является прекращение прав на общее имущество. Под разделом общего наследственного имущества понимается раздел всего наследства как совокупности прав и обязанностей, так и установившейся между сонаследниками общей собственности в отношении вещей и недвижимости. С точки зрения юридической на тот и другой случай распространяются правила, установленные нормами гражданского права. Раздел наследства основывается не на особенном наследственном праве, а на общих началах вещного и обязательственного права. К нему применяются те же положения, что и к разделу, имеющему иное основание. Как писал Г.Ф. Шершеневич, «разделу подлежит ценность наследства, за вычетом пассива, если только вопрос о разделе не возникает уже тогда, когда долги наследодателя уже выплачены. Раздел ценности может быть произведен или а) распределением между сонаследниками вещей и обязательств, входивших в состав наследства в соответствии их ценности с долею каждого, или b) обращением всего имущества в деньги, которые и разделяются пропорционально долям» /4/. Разделу подлежит только наследственная масса без привлечения имущества сонаследников. Раздел предполагает участие всех сонаследников в общем наследственном имуществе и обнимает совокупность всех наследственных прав и обязанностей. Согласно п. 1 ст. 1076 ГК РК «любой из наследников по закону, принявших наследство, вправе требовать раздела наследства. Раздел производится по соглашению наследников в соответствии с причитающимися им долями, а при недостижении соглашения – в судебном порядке». Соглашение о разделе наследства представляет собой гражданско-правовой договор, который хотя и назван в ГК РК, но прямо им не регулируется. Следовательно, к соглашению должны применяться правила о форме сделок, в том числе договоров, установленные гражданским законодательством. При наследовании по закону в разделе имущества принимают участие только сонаследники, с учетом преимущественного права отдельных наследников на имущество, входящее в наследство. Так, преимущественное право на наследование жилища, а также домашней утвари и предметов домашнего обихода имеют наследники, которые в течение года до открытия наследства проживали совместно с наследодателем. Преимущественное право наследования имущества, находившегося в общей собственности, имеют право наследники, которые обладали вместе с наследодателем правом общей собственности (ст. 1078 ГК РК). Наряду с этим должны учитываться права отсутствующих наследников, предусмотренные ст. 1077 ГК РК. При наследовании по завещанию раздел наследства может быть произведен, если все наследство или его часть были завещаны наследникам в долях, без указания конкретного имущества. Однако при разделе завещанного имущества наряду с сонаследниками будут принимать участие и лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве по ст. 1069 ГК РК. При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства может быть произведен лишь после рождения такого наследника. «Еще не родившийся наследник не является субъектом права, поскольку правоспособность лица возникает в момент его рождения. Поэтому до рождения живым будущего наследника отсутствует субъект права на наследство и могут быть предусмотрены лишь меры, обеспечивающие возможность осуществления права родившегося ребенка на наследство в будущем» /5/. После события, связанного с рождением, окончательно устанавливается круг правопреемников, их права на наследство и условия реализации этих прав. Если ребенок родится живым, число правопреемников увеличивается, и раздел осуществляется с учетом прав на наследство всех наследников, включая родившихся после открытия наследства. При заключении соглашения о разделе наследственного имущества помимо охраны прав зачатого, но еще не родившегося ребенка особой защиты требуют также имущественные интересы несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных наследников. Указанные категории граждан в силу психофизической незрелости либо ввиду наличия психического заболевания не обладают в полной мере гражданской дееспособностью и не могут самостоятельно осуществлять принадлежащие им гражданские права. Соглашение о разделе наследства, заключенное с нарушением указанных требований, является недействительной сделкой со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Поскольку казахстанский законодатель ничего не говорит о правовом режиме имущества, переходящего наследникам, а отличие, скажем, от российского, которым установлен режим общей долевой собственности, то полагаем, что на имущество сонаследников распространяется режим общей долевой собственности в отношении вещей, принадлежащих наследодателю, а относительно обязательств, входящих в состав наследства, между ними устанавливается солидарность. Когда наследники пожелали остаться в общем владении и пользовании вещами, входившими в состав наследства, недвижимостью, то возникает право общей собственности на эти объекты. Ни один из них не вправе продать свою долю, пока прочие сонаследники не откажутся приобрести ее для себя с уплатой по оценочной стоимости. Следовательно, распоряжение долей без согласия сонаследников будет недействительным. Доля в наследстве – это часть наследственного имущества, принадлежащая конкретному наследнику. Она может выражаться в виде дроби или процентов наследства. Таким образом, доля в наследстве – это идеальное стоимостное выражение количества наследуемого имущества. Как правильно указывает А.Г. Диденко, «передача доли – это передача права. Передача права – это перенос титула, переоформление принадлежности права, но не его физическое вручение» /6/. Право на долю в наследстве можно рассматривать как самостоятельное имущественное право. Но в то же время его нельзя рассматривать как классическое субъективное гражданское право, состоящее из правомочий. Правовые возможности обладателя доли здесь гораздо шире, т.к. могут охватывать собой как долю в праве общей собственности, если часть имущества переходит на праве общей собственности, так и долю в иных общих вещных правах (доля в праве землепользования) и долю в обязательственном праве, которое перешло по наследству. Поэтому здесь право на долю следует рассматривать как собирательное понятие, объединяющее в себе различные права обладателя доли.

На практике зачастую достаточно сложно из общего имущества выделить натуральную долю, размер которой точно соответствовал бы той идеальной доле, право на которую принадлежит конкретному лицу. При этом стоимость выделяемого имущества может как превышать, так и быть меньше размера доли, принадлежащей наследнику. Такая же ситуация может сложиться и при полном разделе наследственного имущества. Такая несоразмерность имущества, выделяемого в натуре наследнику, и его доли в праве на общее имущество устраняется выплатой соответствующей денежной суммы или предоставлением иной компенсации. Если стоимость передаваемого имущества окажется большей по сравнению с долей, право на компенсацию получают остальные сонаследники. В обратной же ситуации право на компенсацию имеет выбывающий участник. Таким образом, цель компенсационных выплат – устранить несоразмерность получаемого наследниками имущества при разделе наследства с причитающейся им наследственной долей. В целях определения размера компенсационных выплат необходима оценка наследственного имущества либо отдельных его элементов. Оценка наследства, отдельных объектов из его состава и размер компенсационных выплат может производиться самими наследниками по соглашению между ними. При недостижении сонаследниками соглашения оценка должна быть сделана профессиональным оценщиком.

Надо отметить, что в ГК РК не предусмотрены особенности раздела наследства, в составе которого имеется недвижимость. На наш взгляд, во-первых, соглашение наследников о разделе наследства в виде недвижимого имущества может последовать только после того, как они оформят свои наследственные права, т.е. получат в нотариальной конторе свидетельства о праве на наследство. Во-вторых, наследники вправе заключить соглашение о разделе недвижимости как до государственной регистрации их прав на нее, так и после ее проведения. В первом случае для государственной регистрации необходимо представить свидетельство о праве на наследство и соглашение (договор) о разделе наследства, а во втором – только соглашение о разделе недвижимости.

К сожалению, законодатель ничего не говорит о форме заключения соглашения о разделе наследства, допуская тем самым возможность заключения соглашения о разделе общего имущества как в устной, так и в письменной форме. К соглашению о разделе наследства применяются нормы гражданского законодательства о форме сделок, поскольку само соглашение является гражданско-правовой сделкой. Поэтому если наследникам причитается имущество стоимостью менее 100 расчетных показателей, то соглашение может быть заключено в устной форме. Но целесообразней заключать все же письменный договор о разделе наследства, чтобы потом не возникло лишних споров и конфликтов. Нотариальное удостоверение соглашения является необязательным, но возможно по усмотрению сторон. Содержание соглашения о разделе наследства между наследниками не регулируется наследственным законодательством. Поэтому наследники вправе заключить любое соглашение, не нарушающее прав третьих лиц и иным образом не противоречащее действующему законодательству.

От раздела наследства надлежит отличать выдел наследственной доли. Выдел наследственной доли возможен по двум основаниям. Первое основание – смерть участника общей совместной собственности и выдел из общего имущества доли умершего участника в порядке, установленном ст. 218 ГК РК, в которой сказано, что «смерть участника общей собственности является основанием для определения его доли в собственности и раздела имущества либо выдела из него доли умершего участника. В этом случае наследство открывается на долю умершего участника в общем имуществе, а при невозможности раздела имущества в натуре – в отношении его стоимости». В этом случае наследство открывается на долю умершего участника общей совместной собственности. Второе основание – выдел наследственной доли одним из наследников из общей наследственной массы. При выделе наследственной доли одним из наследников правоотношения не прекращаются, а изменяются – из числа наследников исключается выделившийся наследник (наследники). Можно прийти к выводу, что соглашение о выделении из наследства доли одного или нескольких наследников является одним из видов соглашения о разделе наследства. Соглашение (договор) о разделе наследства можно определить как соглашение двух или нескольких сонаследников о прекращении прав на общее имущество (наследственную массу) путем распределения составляющих ее элементов между сонаследниками (посредством передачи вещей в собственность наследников, признания прав за каждым из них и т.д.).

 

Литература

1. Михеева Н. Переход к наследникам доли в уставном капитале ООО: спорные вопросы теории и практики. Хозяйство и право. 2008. № 4. С. 82-83.

2. Диденко А.Г. Проблема определения прав супругов на долю в ТОО и на наследование доли. Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Вып. 34. Алматы. 2009. С. 10-11.

3. Белов В.А., Бушаенкова С.А. Раздел наследства. Правоведение. 2005. № 3. С. 47.

4. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. 11-е изд., 1-е посмертное, просмотр. и доп. по поручению юридического факультета пр. доц. В.А. Краснокутским. Том второй. М. Издательство Бр. Башмаковых, 1915. С. 315.

5. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья (постатейный). Под ред. Л.П. Ануфриевой. М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 71.

6. Диденко А.Г. Понятие правомочий обладателя доли в ТОО. Определение принадлежности правомочий. Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Вып. 27. Алматы: ЮРИСТ. 2007. С. 66.

Если вы нашли ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Использование материалов возможно с сохранением активной ссылки на автора и издание.

По сообщению сайта Zakon.kz